Факты и решения для Бизнеса
20 июл 2018 | 02:26
Факты
30-09-2016
Индивидуальные предприниматели (ИП) обычно выделяются банками в отдельную категорию заёмщиков, кредитование которой связано с определёнными особенностями.
30-09-2016
Наличие большого количества действующих кредитов и постоянно изменяющиеся в сторону либерализации условия кредитования привели к росту популярности такого банковского продукта как рефинансирование кредитов.
30-09-2016
В настоящее время почти все банки, предоставляющие ипотечные кредиты, готовы финансировать приобретение загородных домов, таунхаусов и коттеджей.
Анонсы
23-11-2016

2 декабря Закон.ру проведет бесплатный вебинар о взыскании упущенной выгоды и особенностях ее расчета. Спикерами выступят специалисты "Экспертной группы VETA": юридический советник Ильяс Янбаев и управляющий партнер Илья Жарский.

События
15-08-2016
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся круглый стол «Социальное предпринимательство в России». Участники круглого стола обсудили состояние и перспективы социального предпринимательства в России.
21-07-2016
Круглый стол «Упущенная выгода: теория и практика взыскания» состоялся в Нижнем Новгороде. Мероприятие, которое проходило в «Феста кафе», собрало более 30 практикующих юристов и вызвало живой отклик среди участников.
12-07-2016
Усиление мер господдержки и сотрудничества с институтами развития поможет банковскому сектору активизировать кредитование и способствовать наметившемуся росту промышленного производства

Из-за ошибок в кадастровой оценке налогооблагаемая база недвижимости снизилась на 4 трлн рублей

Круглый стол по оспариванию кадастровой стоимости прошел в рамках LegalForumLive.

Сегодня существенное превышение кадастровой оценки земли над рыночной наблюдается повсеместно. При этом до сих пор с завышенной кадастровой оценкой боролись только сами землевладельцы. В результате значительно выросло количество судебных споров по оспариванию результатов кадастровой оценки земельных участков. По данным Счетной палаты РФ, из-за ошибок в кадастровой оценке налогооблагаемая база недвижимости снизилась на 4 трлн рублей.

О том, с чем это связано, каковы тенденции в судебной практике об оспаривании результатов кадастровой оценки, насколько эффективен механизм досудебного урегулирования - беседовали эксперты круглого стола дистанционной секции Международного Петербургского Юридического Форума. Экспертами секции стали: Алексей Рензин ("РензинКомпани"), Дмитрий Жарский (ОК "Veta"), Дмитрий Яковлев ("Приволжский Центр финансового консалтинга и оценки"), Алексей Крештопов ("Оценочный стандарт"), Михаил Черепнов (TChK).

О роли финансового управляющего в деле о банкротстве граждан

В случае отсутствия оснований для введения процедуры реструктуризации долга, а также нарушений в процедуре реструктуризации долга, а также при наличии иных оснований для признания должника банкротом гражданин признается банкротом и в отношении него вводится процедура реализации имущества.

Продолжаем разговор о банкротстве физических лиц, начатый ранее.

Всем имуществом и денежными средствами начинает управлять назначенный судом финансовый управляющий. Полномочия финансового управляющего обширны, вплоть до того, что он вправе получить доступ к личной переписке гражданина-банкрота, а также вправе иметь сведения о конкретном месте нахождения банкрота в определенное время.

Финансовый управляющий:
А) проводит инвентаризацию и опись имущества банкрота, утверждает положение о порядке его реализации, проводит оценку имущества без привлечения оценщиков (в некоторых случаях) и продает имущество должника с торгов. Не может быть продано: единственное жилье (если оно не в ипотеке), одежда, обувь, иное имущество гражданина в связи с его инвалидностью, государственные награды, памятные знаки и др.
Если должник владеет имуществом совместно с другими лицами (например, супругой (ом)), изъятию подлежит только его доля.

Б) знать о месте нахождения должника, запрашивать любые сведения о кредиторах, вести переговоры с кредиторами от имени должника, распоряжаться имуществом и деньгами должника, запрашивать любые сведения об имуществе должника;

В) вправе оспорить любые сделки между кем-либо, совершенные должником за последние три года до момента подачи заявления о признании должника банкротом. В случае признания сделок недействительными/незаключенными имущество поступает в собственность банкрота и опять же продается в целях погашения долгов перед кредиторами;

Г) вправе подать в суд ходатайство о временном ограничении права должника на выезд из РФ, и в случае его удовлетворения гражданин-банкрот на все время процедуры банкротства будет не вправе покидать пределы территории РФ.

Д) обязан предоставлять должнику ежемесячное содержание в размере не менее прожиточного минимума в месяц. Вправе получить, кроме вознаграждения в размере 10 000 рублей за всю процедуру, также и 2% от суммы денежных средств, направленных на расчеты с кредиторами.

Михаил Черепнов, юрист, руководитель судебно-арбитражной практики юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov

Как реструктуризировать долги и не стать банкротом

С 1 октября гражданин наравне с индивидуальными предпринимателями (ИП) и юридическими лицами может быть признан банкротом. В предыдущем посте мы рассмотрели, кто может инициировать банкротство, а также условия для подачи заявления о признании гражданина банкротом в арбитражный суд.

По результатам рассмотрения заявления о банкротстве гражданина арбитражный суд:

Если гражданин-должник:
- имеет источник дохода;
- не имеет неснятой судимости по экономическим преступлениям;
- не признавался банкротом в течение последних пяти лет;
- не утверждал план реструктуризации долгов во время процедуры банкротства в течение последних 8 лет,

то в отношении такого гражданина вводится такая процедура банкротства, как «Реструктуризация долгов». Реструктуризация проводится с целью восстановления платежеспособности человека. В данном случае человек не признается банкротом.

На этом этапе гражданином-должником составляется план погашения задолженности перед всеми кредиторами, которые предъявят свои требования после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. В плане должно быть указано, в какие сроки и за счет какого имущества будут погашаться долги перед кредиторами. План не может быть разработан на срок более трех лет.

В случае одобрения плана кредиторами и последующего его утверждения судом гражданин не признается банкротом, а выплачивает долги по плану.

После утверждения плана реструктуризации долгов:
- должнику запрещается совершение сделок размером более 50 000 рублей без согласия финансового управляющего;
- приостанавливаются имущественные взыскания по исполнительным документам, за исключением алиментов и обязательств по возмещению вреда причиненного жизни и здоровью гражданина;
- прекращается начисление неустоек и процентов по платежам.

Если план исполнен, то процедура банкротства в отношении гражданина прекращается.

Если план исполняется с нарушениями по срокам и суммам или не исполняется вовсе, то план отменяется судом и гражданин признается банкротом.

Михаил Черепнов, юрист, руководитель судебно-арбитражной практики юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov

Что нужно для признания города банкротом?

Что нужно для признания города банкротом? Можно ли юридически провести такую процедуру? Какие последствия может нести принятие такого решения?

Администрация Нижнего Новгорода – это в первую очередь орган местного самоуправления, созданный муниципальным образованием (городом) Нижний Новгород, который наделен правами юридического лица. Меры борьбы с неплатежеспособностью муниципальных образований, а также созданных ими органов местного самоуправления (администрациями муниципальных образований) предусмотрены Бюджетным Кодексом РФ и Законом об общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ. К таким мерам относится назначение временной финансовой администрации в муниципальном образовании.

Для введения временной финансовой администрации в арбитражный суд субъекта РФ должно быть подано соответствующее ходатайство. Это может сделать губернатор области и/или представительный орган муниципального образования (в нашем случае - горДума), глава муниципального образования. В нашем случае нужно учитывать, что губернатор не может заявить вышеуказанное ходатайство, т.к. с момента избрания гордумы прошло менее года.

Временная финансовая администрация в муниципальном образовании вводится на срок до одного года решением арбитражного суда субъекта Российской Федерации при осуществлении производства по делу о восстановлении платежеспособности муниципального образования. Временная администрация принимает меры по реструктуризации просроченной задолженности муниципального образования, разрабатывает изменения и дополнения в бюджет муниципального образования на текущий финансовый год, проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, представляет их в представительный орган муниципального образования на рассмотрение и утверждение, а в некоторых случаях проект такого бюджета представляется в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (правительство Нижегородской области) для утверждения законом субъекта, обеспечивает контроль за исполнением бюджета муниципального образования, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Законом об общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ.

Временная финансовая администрация и банкротство – это не одно и тоже, это разные институты. Поэтому говорить о банкротстве администрации Нижнего Новгорода в данном случае не приходится.

Партнер юридической фирмы «Тимофеев/Черепнов/Калашников» Михаил Черепнов

ЕГАИС: Кто? Что? Зачем? Когда? И что будет, если?..

С 1 января 2016 года предприятия торговли и общественного питания должны фиксировать в ЕГАИС факт закупки спиртного в оптовом звене. ЕГАИС — новая система учета, на которую перешла вся страна и которая должна очистить рынок от контрафактного спиртного.

ЧТО ТАКОЕ ЕГАИС И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА?
ЕГАИС – это единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Система ЕГАИС является важнейшим элементом государственного администрирования производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. А оборот данной продукции возможен только после фиксации в данной системе. Нарушение установленного порядка приводит к привлечению организации к административной ответственности и наложению штрафа.
Основы учета по системе ЕГАИС были заложены в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ. Необходимость принятия данного закона по сути скрыта в названии, а именно:
- регулирование производства и оборота алкогольной продукции;
- ограничение потребления алкогольной продукции.
Поэтому, по идее, с 1 января 2016 года число отравлений алкоголем должно сократиться, двойные акцизные марки должны уйти в прошлое, а бизнесмены должны будут стать добросовестней в плане закупки и продажи алкоголя.

КТО ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГАИС?
В 2015 году эта тема стала актуальной в связи с тем, что Приказом Росалкогольрегулирования от 24.03.2015 N 74 утверждены Технические условия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборудования для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции.
Согласно федеральному закону № 171-ФЗ, розничным магазинам для продажи алкоголя необходимо установить на торговую точку программный модуль, с помощью которого данные о продаже алкоголя автоматически передаются в единую систему.
Федеральным законом от 29.06.2015 N 182-ФЗ внесены изменения в Закон N 171-ФЗ, касающиеся усовершенствования механизма учета оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, требование об обязательной фиксации информации в ЕГАИС распространено на организации, производящие пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Фиксировать информацию в ЕГАИС обязали и компании, осуществляющие закупки, хранение и поставки (в том числе импорт) алкогольной (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху) и спиртосодержащей продукции, а также розничную продажу алкоголя (п. 2 ст. 8 Закона N 171-ФЗ в новой редакции). Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в ЕГАИС, запрещен (п. 1 ст. 26 Закона N 171-ФЗ).
Согласно последним разъяснениям Росалкогольрегулирования от 21.09.2015 года, организации, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, обязаны с 1 января 2016 года представлять информацию в ЕГАИС в части отражения факта закупки алкогольной продукции. Обязанность представлять сведения в ЕГАИС в части отражения розничной продажи вышеуказанной продукции не предусмотрена.
Таким образом, к ЕГАИС могут не подключаться:
- производители пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи объёмом не более 300 тысяч декалитров в год;
- производители вина и игристого вина (шампанского) из собственного винограда;
- организации, осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей продукции (в части фиксации продаж);
- организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (в части розничной продажи).

КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К СИСТЕМЕ ЕГАИС?
Порядок фиксации сведений о производстве этилового спирта в ЕГАИС утвержден Постановлениями Правительства РФ:
- от 25.08.2006 N 522 "О функционировании Единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции",
- от 31.12.2005 N 873 "О требованиях к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота алкогольной продукции".
Требования к необходимому техническому оборудованию и программному обеспечению для организаций, осуществляющих розничную продажу пива, представлены на специализированном портале egais.ru в разделе "Порядок подключения к системе ЕГАИС для оптовых и розничных организаций" .
Вкратце можно отметить, что для подключения к ЕГАИС и фиксации закупки алкоголя, согласно требованиям закона, необходимо:
- иметь компьютер с доступом к сети Интернет
- иметь усиленная КЭП (квалифицированная электронная подпись) для системы ЕГАИС-розница
- программное обеспечение «ЕГАИС-розница» «Транспортный модуль»
- учётную программу для загрузки и подтверждения факта закупок из (в) системы ЕГАИС.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ЕГАИС
На каждой бутылке с алкоголем есть специальная марка. На неё нанесён двумерный штрихкод с подробной информацией о производителе, лицензии, дате розлива и другими характеристиками напитка. Факт производства и продажи каждой единицы алкоголя должен быть зафиксирован в системе ЕГАИС.
С помощью 2D-сканера кассир считывает штрихкод федеральной специальной или акцизной марки. После успешного считывания товар добавляется в чек, а кассовое ПО генерирует xml-файл и отправляет его в УТМ АТОЛ (Универсальный Транспортный Модуль). УТМ в свою очередь формирует квитанцию и возвращает её в кассу, после чего происходит закрытие чека с печатью слипа алкогольной продукции.
Таким образом, учёт ведется в режиме online. А покупатель после оплаты товара получает чек (слип алкогольной продукции), который содержит код, подтверждающий фиксацию продажи алкоголя в автоматизированной системе. С помощью кода на чеке и мобильного телефона покупатель сам сможет проверить законность, а значит, качество приобретённой продукции через так называемый QR-код.
Если по какой-то причине ПО ЕГАИС (транспортный терминал) не отправляет квитанцию на кассу, то есть не подтверждает легальность продукции, выполняется удаление алкогольной продукции из чека для завершения продажи остального неалкогольного товара. Тем самым вы как покупатель можете сберечь свою жизнь, не купив метилосодержащую продукцию.

МОЖНО ЛИ ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ?
В случае сбоя в работе системы программа ЕГАИС (УТМ АТОЛ) переходит в офлайн-режим, накапливая данные для отправки серверу после восстановления работоспособности. Срок задержки передачи – не более трёх дней.

МОЖНО ЛИ БУДЕТ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПРОДАВАТЬ В ОБЩЕПИТЕ АЛКОГОЛЬ ЗАКУПЛЕННЫЙ ВПРОК?
Продажа алкоголя после 1 января 2016 года осуществляется по новым правилам. При этом не имеет значения срок давности покупки алкогольной продукции. То есть продавать можно, в том числе и закупленное впрок, просто нужно подтверждать законность закупки продукции по ЕГАИС, к которой поставщики алкоголя могли подключиться еще в августе 2015 года.

ШТРАФЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их производстве или обороте влечет наложение административного штрафа (ст. 14.19 КоАП РФ):
- на должностных лиц - в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей -
за каждый случай нарушения, т.е. за каждую незаконно проданную бутылку алкоголя.

Партнер юридической фирмы «Тимофеев/Черепнов/Калашников» Михаил Черепнов

Защита от фирм-"однодневок" и "быстрых" ликвидаций ООО

С 1 января 2016 года вступают изменения в корпоративном законодательстве:

1. Меняется порядок принятия решения об увеличении уставного капитала. Теперь потребуется обратиться к нотариусу для того, чтобы удостоверить: факт принятия решения и состав участников, присутствовавших при этом.

2. Вводится процедура проверки достоверности сведений в ЕГРЮЛ с возможностью приостановления государственной регистрации в случае наличия сомнений в достоверности этих сведений.

3. При смене адреса организации нужно будет предварительно уведомлять налоговый орган об указанных изменения (ожидать минимум 20 дней), после чего уже регистрировать соответствующие изменения в Устав Общества. При этом будет необходимо подтвердить наличие права пользования на объект недвижимости по новому адресу (например, предоставить договор аренды или договор – основание приобретения права собственности на объект). Такой сложный порядок не будет действовать только в двух случаях: ООО изменяет юридический адрес в пределах своего места нахождения (т. е. одного населенного пункта или муниципального образования) и новый адрес ООО – это адрес места жительства его генерального директора или участника, который владеет как минимум 50 процентами голосов.

4. Устанавливается возможность внесения сведений о недостоверности ЕГРЮЛ самим налоговым органом, без каких-либо дополнительных документов, в том числе решения суда.

5. Такие документы, как оферту о продаже доли, требование о выкупе доли (в предусмотренных законом случаях) и заявление о выходе из Общества, потребуется удостоверять нотариально.

6. Вводятся дополнительные основания для отказа в регистрации Общества, учредителем (участником) или руководителем которого выступают лица, до этого нарушившие законодательство РФ в части деятельности юридического лица. Например, нарушение порядка ликвидации или реорганизации юридического лица.

7. Изменение порядка взаимодействия нотариусов и налогового органа.

На мой взгляд, указанные изменения только кажутся некой преградой и ужесточением в требованиях по изменению сведений о юридическом лице. В то же время для других участников гражданского оборота, т.е. контрагентов этого юридического лица, новые нормы станут определенной защитой в части невозможности недобросовестным юридическим лицам ликвидироваться «по-быстрому». Кроме того, одни и те же лица не смогут создавать организации-«однодневки», что повлечет за собой повышение уровня доверия между контрагентами и, в целом, стабильность рыночных отношений.

Михаил Черепнов, юрист, руководитель судебно-арбитражной практики юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov

Личное банкротство не освобождает от обязательств перед кредиторами

С 1 октября гражданин наравне с индивидуальными предпринимателями (ИП) и юридическими лицами может быть признан банкротом. Эта возможность прописана в Федеральном законе от 29.06.2015 N 154-ФЗ (далее - Закон N 154-ФЗ), который дополнил специальными нормами о банкротстве граждан Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ («О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Процедура банкротства гражданина может быть инициирована по требованиям:
- самого гражданина-должника;
- любого из его кредиторов;
- уполномоченного органа (пока он не определен. Но если брать во внимание аналогию по отношению к ИП и юридическим лицам, то таким органом является ФНС РФ).

Кредиторы и уполномоченные органы должны иметь вступившие в законную силу решения суда о взыскании с должника денежных средств.

Условия для подачи заявления о признании гражданина банкротом в арбитражный суд:
- долг или сумма долгов в совокупности превысила 500 000 рублей;
- просрочка оплаты долга (долгов) превышает три месяца. Обратиться в суд гражданин должен не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о невозможности исполнения обязательств (обязанности).
- имеются иные признаки неплатежеспособности. А именно: размер задолженности превышает стоимость имущества и отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Законодательной формы заявления о признании гражданина-должника банкротом не имеется. Однако нужно учитывать, что если происходит самоподача заявления в арбитражный суд, то гражданин-должник должен собрать порядка 24 справок из различных инстанций, начиная выпиской о состоянии лицевого счета в Пенсионном Фонде РФ и заканчивая справками из органов ГИБДД и Росреестра о принадлежности автомобилей и недвижимого имущества. Также нужно вспомнить всех своих должников и кредиторов и сообщить на основании чего и когда сформировались данные долги.

В случае сокрытия информации должником:
- ему может грозить уголовная ответственность с лишением свободы до 3-х лет;
- банкротство не освободит от исполнения обязательств перед кредиторами, т.е. сама процедура не исправит нынешнее состояние должника.

Заявление о признании гражданина-должника банкротом рассматривается от 1,5 до 3 месяцев.

В зависимости от обстоятельств суд может принять решение либо о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов, либо объявить его банкротом. Подробнее об этом – в следующий раз.

Михаил Черепнов, юрист, руководитель судебно-арбитражной практики юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности собственников и директоров компаний

Зачастую на практике складывается ситуация, при которой организация инициирует свое банкротство, не имея ничего, кроме долгов, и, по сути, такая процедура становится для кредиторов простой фикцией. Именно для таких случаев в законе и предусмотрен институт привлечения к субсидиарной ответственности руководителей и иных лиц, контролирующих должника (участников, акционеров, собственников имущества).

В судебной практике процент удовлетворения требований о привлечении вышеуказанных лиц к субсидиарной ответственности крайне невелик, а суды требуют тщательного доказывания причинно-следственной связи между действиями (бездействиями) лиц и несостоятельностью должника. Однако положительные решения есть, и они определенно заслуживают внимания практикующих юристов.

Основополагающим документом о субсидиарной ответственности контролирующих лиц в современной судебной практике считается Постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 N 9127/12 по делу N А40-82872/10-73-400"Б", в нем и были выработаны основные принципы процедуры.

30 июня 2013 года вступила в силу новая редакция ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (от 26.10.2002 N 127-ФЗ).

В настоящем обзоре предлагаем вашему вниманию кейсы, имевшие место как до, так и после изменений, в рамках которых руководители и иные контролирующие должника лица привлекались к субсидиарной ответственности, на примере которых можно проследить основания для привлечения:

1. Наиболее часто встречающимся основанием для привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя по праву считается отказ или уклонение им от передачи временному (конкурсному) управляющему документов бухгалтерской отчётности, а также печатей, штампов, материальных и иных ценностей в установленный срок. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.11.2014 года по делу N А39-8/2009.

2. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя, и вынесен обвинительный приговор. В рамках уголовного дела имеются доказательства наличия у бывшего руководителя умысла, направленного на образование задолженности у должника, приведшей впоследствии к банкротству. Постановление Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.07.2014 года по делу N А79-13990/2012.

3. Бывший руководитель не обратился в суд с заявлением о признании общества несостоятельным (банкротом) при наличии признаков банкротства в установленный законом срок, тем самым приведя к образованию новой задолженности. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.01.2015 года по делу NА33-19474/2013.

4. Искажение бывшим руководителем информации об имуществе должника в бухгалтерском балансе организации, ответственность за утверждение которого возложена на бывшего руководителя. Постановление Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.11.2013 года по делу N А33-7794/2009.

5. Бывший руководитель не передал временному (конкурсному) управляющему сведения и документы о дебиторской задолженности должника. Тем самым созданы препятствия для ее взыскания и включения вырученных средств в конкурсную массу. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.04.2015 года по делу N А46-3945/2013.

6. Бывшим руководителем допущено ведение бухгалтерского учета с недочетами, выраженными в искажении информации о размере подлежащих уплате налогов на прибыль, что повлекло образование задолженности по уплате доначисленных налогов. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.11.2014 года по делу N А45-16426/2013.

7. Бывший руководитель, являясь одновременно участником ООО, отказался от участия в конкурсе на заключение контракта с бывшим заказчиком, обслуживание которого являлось основным видом деятельности общества, вместо чего зарегистрировал другое общество (свободное от долгов) с аналогичным наименованием для участия в вышеуказанном конкурсе. Такой отказ фактически прекратил коммерческую деятельность первого общества, оставив его без прибыли, но с кредиторской задолженностью по договорам займа, что и привело к его банкротству. Определение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 22.07.2014 года по делу N А16-1209/2013.

8. Недвижимое имущество организации продано бывшим руководителем по договору купли-продажи, денежные средства в счет оплаты нежилых помещений получены им лично в наличной форме. В дальнейшем имело место отсутствие попыток взыскать задолженность по оплате отчужденного недвижимого имущества. Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 25.05.2009 года по делу N А41-5664/08.

9. Бывший руководитель при исполнении возложенных на него обязанностей совершал мнимые сделки, путем сокрытия полученной выручки и включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о размере реальной выручки предприятия уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с Общества в особо крупном размере. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.12.2014 года по делу N А56-39041/2013.

10. В действиях контролирующих должника лиц, в том числе бывшего руководителя, усмотрены признаки преднамеренного банкротства. Это выражалось: в списании с бухгалтерского учёта основных средств и материально-производственных запасов без обоснования принятых мер и отсутствии сведений о поступлении денежных средств; в осуществлении неоправданно высоких затрат на оплату труда административному персоналу должника, а также выплате им премий, при увеличении убытков от основной деятельности; в выплате дивидендов в нарушение закона об ООО; в предоставлении учредителю должника займа при отсутствии сведений о возврате; в выводе ликвидных активов должника путём заключения соглашений об отступном, договоров купли-продажи автотранспортных средств в отсутствие информации о поступлении денежных средств, договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.05.2014 года по делу N А45-6017/2010.

11. Бывший руководитель и участник ООО использовали незаконную схему ликвидации должника, выраженную в передаче долей подставному лицу – «номинальному директору». К субсидиарной ответственности привлечен бывший руководитель. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.03.2015 года по делу N А60-3091/2012.

12. Бывшим руководителем и участником ООО осуществлен вклад активов должника (недвижимого имущества) в уставный капитал другого Общества, заключен договор займа с данным Обществом, возврат займа по которому осуществлен в форме передачи движимого имущества. Это квалифицировано судами как действия в нарушение интересов должника. Постановление Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 30.12.2013 года по делу N А07-20425/2012.

13. Участник ООО из хозяйственного ведения должника изъял имущество, что привело к невозможности осуществления уставной предпринимательской деятельности должника. Постановление Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 23.12.2013 года по делу N А47-2420/2012.

14. Бывший руководитель заключал невыгодные для должника сделки, в том числе осуществлял переводы денежных средств при отсутствии основания, оплачивал счета за третьих лиц, не занимался взысканием дебиторской задолженности, что по мнению судов стало причиной несостоятельности должника. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18.12.2014 года по делу N А68-295/2011.

Артем Елисеев, юрист юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov

Как подготовиться к вступлению в силу федерального закона о персональных данных?

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 №242-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

Ст. 18 ФЗ «О персональных данных» будет дополнена частью 5 следующего содержания: «При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ…» Таким образом, если сервер, на котором находятся персональные данные работников или клиентов, находится за границей, то компания подпадает под действие новых норм закона.

Пути решения. Во избежание нарушения законодательства РФ необходимо производить первичную обработку персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. Ст.2 ФЗ №242-ФЗ не запрещает использование баз персональных данных граждан РФ за рубежом. Однако первичная база данных должна находиться на территории РФ.

Ст.12 ФЗ «О персональных данных» предусмотрена трансграничная передача персональных данных. То есть передача данных на территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных» осуществляется в соответствии с ФЗ «О персональных данных». Выясните, является ли страна, где расположен ваш сервер, участником данной конвенции. Если да, то можно сделать вывод, что оператор вправе (ему не запрещается) передавать персональные данные своих работников за границу при условии их первичной обработки на сервере, находящемся на территории РФ.

Кроме того, п. 2 ст. 12 вышеуказанной Конвенции установлено, что государство не должно запрещать или обусловливать специальным разрешением трансграничные потоки персональных данных, идущие на территорию другого государства, с единственной целью защиты частной жизни.

Как подготовиться к вступлению в силу закона о персональных данных? Внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты компании, регулирующие обработку персональных данных сотрудников. Изменения должны касаться сведений о наличии и местоположении баз данных.

Кроме того, целесообразно получить от работников, чьи персональные данные подлежат трансграничной передаче, согласие в письменной форме на такую передачу.

В случае, если ваша компания намеревается обрабатывать персональные данные своих клиентов (граждан РФ), то в соответствии со ст. 22 ФЗ «О персональных данных» необходимо уведомить Роскомнадзор о таком намерении. Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается уполномоченным лицом компании.

Ответственность, предусмотренная за нарушение ФЗ «О персональных данных». В силу положений ст. 24 ФЗ "О персональных данных", виновные лица несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством РФ ответственность.

Административная ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных предусматривается ст. 13.11. КоАП РФ. К оператору могут быть применены следующие санкции:
- предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей;
- на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей;
- на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Вместе с тем, в настоящий момент на рассмотрении Государственной Думы РФ находится проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», который может повлечь увеличение штрафов по ст. 13.11 КоАП РФ до 30 тысяч рублей, введение статьи 13.11.2. КоАП РФ - Незаконная обработка специальных категорий персональных данных (касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также персональных данных о судимости) – для юридических лиц штраф в размере 1,5 % совокупного дохода за прошедший отчетный год, но не менее 400 тысяч рублей. Данный законопроект уже был принят в первом чтении.

В случае если Роскомнадзор выдаст оператору предписание с требованием устранить недостатки в своей деятельности и привести работу в соответствии с положениями ФЗ «О персональных данных» и оператор это предписание по каким-либо причинам не исполнит или же не успеет это сделать в срок, то оператор в данном случае также может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ в виде административного штрафа:
- на граждан - в размере от трехсот до пятисот рублей;
- на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;
- на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Также не исключаем возможность предъявления работником исков о возмещении морального вреда, связанного с неправомерными действиями работодателя как оператора по обработке персональных данных (ст. 237 ТК РФ).

Михаил Черепнов, юрист, руководитель судебно-арбитражной практики юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov

Как обезопасить свое кафе от внезапного появления представителей СМИ?

В настоящее время участились случаи внезапного появления представителей СМИ в кафе, ресторанах, барах. Цель их визита звучит благородно – выявить нарушения санитарных норм, оценить качество обслуживания. Несмотря на это, возникает вопрос: законны ли подобные действия журналистов, ведь зачастую собственники кафе и ресторанов не рады подобным визитам? В данной статье мы постараемся ответить на этот вопрос.

Итак, в соответствии с ФЗ «О средствах массовой информации» журналист - лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию.

Законодатель наделил журналистов весьма обширными правами. К таковым относятся: искать, запрашивать, получать и распространять информацию, посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы, получать доступ к документам и материалам (за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну).

Однако даже у представителей СМИ есть определенные обязанности - при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, а также предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста.

Другими словами, журналист действительно имеет право посещать организации общественного питания, производить видео и фотосъемку, при условии, что он по требованию предъявит паспорт и удостоверение журналиста. Так как же обезопасить свое заведение от внезапного появления представителей СМИ?

Рассмотрим несколько аргументов владельцев организаций общественного питания:

1. Это частная собственность, вход на нее возможен только с разрешения собственника.
В силу положений Конституции РФ право частной собственности охраняется законом, однако из этого не вытекает неприкосновенность частной собственности. В соответствии с российским законодательством неприкосновенно только жилище. Организации общественного питания всегда открыты для посетителей, и пропускной режим там не установлен, также не установлен режим государственной, коммерческой тайны. Таким образом, журналист имеет право находиться в заведении, а также производить там фото- и видеосъемку, при условии предъявления подтверждающих его полномочия документов. Это требование также относится и к членам съемочной группы.

2. Я не желаю попадать в объективы ваших камер.
Охрана изображения гражданина установлена нормами гражданского законодательства, определяющими необходимость получения согласия гражданина при обнародовании и дальнейшем использовании его изображения. Кроме того, в обязанности журналиста входит при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки. Другими словами, представители СМИ не имеют права осуществлять съемку граждан без их согласия.

3. Вы не имеете права находиться на кухне и в подсобных помещениях заведения, поскольку нарушаете санитарные нормы.
В каждой организации общественного питания есть места, в которых действуют санитарно-эпидемиологические правила и нормы – места приготовления пищи (кухни). Правила эти утверждены Минздравом России и обязательны для всех. В частности, лица, поступающие на работу в организации общественного питания, проходят предварительные медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку, на каждого работника заводится медицинская книжка установленного образца. Работники также обязаны соблюдать правила личной гигиены: работать в чистой одежде, оставлять верхнюю одежду в гардеробе, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку. Ответственным за соблюдение данных правил является руководитель организации.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что при желании производить съемку на кухне, все члены съемочной группы должны предъявить медицинские книжки, оставить верхнюю одежду в гардеробе, надеть чистую санитарную одежду и подобрать волосы под колпак. Но даже при соблюдении всех этих требований, остается неясным, что делать с видео аппаратурой, ведь ее под косынку не спрячешь. Таким образом, именно в интересах руководителей организаций общественного питания не допускать посторонних на кухню, к которым относятся и журналисты.

Меры защиты. Как мы уже выяснили, ограничить доступ представителей СМИ в организации общественного питания крайне сложно, учитывая положения Федерального закона «О средствах массовой информации», а также назначение организаций общественного питания – оказывать общественные услуги в сфере питания. Однако представляется возможным внести в локальные нормативные акты организаций положения, запрещающие посторонним, к которым также относятся и журналисты, находиться в подсобных помещениях, а также на кухне, так как это может спровоцировать сбой в работе персонала, а также привести к нарушениям санитарно-эпидемиологических правил и норм. Также возможно запретить производить съемку сотрудников организации, ссылаясь при этом на нормы гражданского законодательства (ст. 152.1 ГК РФ).

Илья Миненко, юрист юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov.

Комплаенс: Предупрежден – значит вооружен

Как вести бизнес в новых условиях развития системы управления рисками на предприятиях?

Для западных компаний, в том числе и работающих в Нижегородской области, слово комплаенс стало уже привычным. Система комплаенс (или управления рисками) внедрена практически во всех крупных международных компаниях. Причем проверке «на порядочность» и законность проверяются не только сами сотрудники компании, все ее локальные внутренние акты, но и подрядчики, поставщики и партнеры, которые работают с ней.

"Представьте себе такую картину: к вам приезжают партнеры для обсуждения какого-либо соглашения. Скажите мне, пожалуйста, имеете ли вы право выдать им ручки и блокнотики для записи? Я уж не говорю про что-то более серьезное и дорогое?" – задала вопрос топ-менеджер одной немецкой компании на нашем круглом столе «Управление комплаенс-рисками на предприятии. Конкурентные преимущества системного подхода», который мы проводили вместе с Российско-Германской внешнеторговой палатой.

У русского человека такого вопроса даже не возникнет. Подарят и не только ручки. А оказывается, во многих западных странах даже такой презент, как ручка и блокнот, может привести к тому, что сделка, если она будет заключена, будет признана недействительной, поскольку вы попытались таким образом повлиять на решение партнеров.

Именно поэтому все процедуры переговоров, подписания соглашений и так далее должны быть четко прописаны, стандартизированы, выверены и согласованы с действующим законодательством не только России, но страны вашего партнера. Все риски заранее должны быть устранены. Именно это и есть система комплаенс или система управления рисками. И чем сильнее идет процесс глобализации, тем чаще мы будем сталкиваться с таким явлением.

Давайте разберемся, что же такое комплаенс? Комплаенс (от англ. compliance – согласие, соответствие) – система внутреннего контроля, позволяющая управлять комплаенс-рисками: рисками привлечения к ответственности компаний и топ-менеджеров. Основана на системном предварительном контроле за событиями, которые могут привести к несоблюдению установленных требований и обязательств.

Ввиду значимости рисков привлечения к ответственности необходимо использовать хорошо наработанную международными практиками методологию построения системы комплаенс, системы внутреннего контроля и управления рисками. Это позволит контролировать все элементы, необходимые для устойчивого и стабильного развития.

В России термин "комплаенс" появился с приходом на рынок крупных иностранных компаний, где данная функция является неотъемлемой частью деятельности. Её основной целью является минимизация правовых и репутационных рисков, возникающих вследствие нарушения профессиональных и этических стандартов. В широком смысле термин означает риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации в результате несоблюдения законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся участников рынка.

И хоть в российском законодательстве нет определения комплаенс, отдельные его элементы уже начали внедрять в федеральном правовом поле. Система комплаенс на данный момент внедрена практически во всех крупных российских банках, в большинстве международных компаний, работающих в нашей стране (с помощью внутренних локальных актов), те или иные его элементы внедряют и на российских предприятиях, таких как «КамАЗ», а также в госструктурах (антикоррупционная его составляющая).

Около года назад шло активное обсуждение антимонопольного комплаенса. ФАС России в 2014 году впервые высказала заинтересованность во внедрении компаниями внутренних систем предупреждения антимонопольных правонарушений. Представители ведомства даже предположили, что в будущем наличие подобных систем сможет влиять на снижение размера ответственности – например, рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Эти высказывания вызвали всплеск интереса аудитории к комплаенсу, но дальнейшей конкретизации идея пока не получила, хотя над проектом закона об антимонопольном комплаенсе сейчас работают специалисты.

Но уже сейчас можно прогнозировать, что внедрение будет продолжаться в различных сферах российского бизнеса. Так что, нам придется с этим жить и лучше приготовиться к этому заранее.

Итак, какие вопросы у вас могу возникнуть в связи с внедрением системы комплаенса:

1. Каким компаниям стоит задуматься над внедрением системы комплаенса?
- компаниям, оказывающим различные виды услуг, в том числе и финансовые. Наличие системы комплаенс формирует образ серьезного и добропорядочного игрока рынка;
- подрядчикам и поставщикам, которые работают не только с международными, но и российскими компаниями. Почему это важно? Внедрить систему комплаенса не так-то просто, на это потребуются месяцы. Вы уверены, что завтра к вам не обратятся иностранные потребители ваших товаров, но им придется отказать вам по причине несоответствия их высоким требованиям. Кроме того, повторюсь, систему проверки подрядчиков «на порядочность» вводят и российские организации.
- крупным производственным предприятиям. По той же причине – неизвестно, кто обратится к вам в будущем за вашим продуктом.

2. Кто должен заниматься формированием системы комплаенс на предприятиях?
В западных компаниях есть отдельная должность - комплаенс-офицер. Именно они занимаются стандартизацией всех внутренних процедур, их регулярным аудитом и проверкой их на соответствие постоянно меняющемуся законодательству.
Российские же предприятия чаще всего себе это позволить не могут и данную функцию – предупреждения и управления рисками – отдают в распоряжение юридических департаментов. Но некоторые идут по пути разделения функций: часть из них отдают в ведение отдела кадров, часть – в юридический или финансовый департаменты и т.д. Часть компаний отдают эту функцию на аутсорсинг. Все больше российских юридических компаний предоставляют комплаенс-услугу как отдельный продукт.

3. Возможно ли вести бизнес в соответствии со всеми российским законами?
Здесь можно только сказать, что система комплаенса - это не только предупреждение рисков, это прежде всего их оценка. Задача комплаенс-офицера – предупредить об опасности, а задача руководителя – взвесить плюсы и минусы и уже на основании этого анализа принять решение. Но согласитесь, что вы хотели бы знать обо всех негативных последствиях своих действий?..

Наталия Дербенева, PR -директор юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov

Можно ли включить в трудовой договор сотрудникам "вилку" рабочих часов?

Как прописывать рабочее время, если сотрудник на договоре «неполного рабочего времени». Правомерно ли включать в трудовой договор «вилку» рабочих часов? В ст. 56 ТК идет ссылка на указание «режима рабочего времени», а требования об указании конкретной продолжительности нет. Будут ли нарушены права работника?

Обратимся к терминологии законодательства. Понятие рабочего времени определено в ст. 91 ТК РФ: «Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени».

В зависимости от продолжительности рабочее время подразделяется на следующие виды:
- нормальная продолжительность рабочего времени (ст. 91 ТК РФ);
- сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ);
- неполное рабочее время (ст. 93 ТК РФ).

Нормальная продолжительность рабочего времени, согласно трудовому законодательству, составляет 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК РФ) и является нормой рабочего времени для всех работников в РФ независимо от организационно-правовой формы организации, режима рабочего времени, вида трудового договора и иных условий (например, от того, относится работа к постоянной, временной или сезонной).

Сокращенная продолжительность рабочего времени - это уменьшенная продолжительность рабочего времени по сравнению с нормальной, являющаяся правовой гарантией для некоторых категорий работников в зависимости от характера выполняемого ими труда.

Определения «неполного рабочего времени» трудовое законодательство не содержит. Но считается, что неполным рабочим временем является продолжительность рабочего времени меньше нормальной (т.е. менее 40 часов в неделю), установленная по соглашению сторон и оплачиваемая пропорционально отработанному времени.

Таким образом, из системного анализа ч.ч. 1, 2 ст.93 ТК РФ можно выделить следующие характеристики неполного рабочего времени:
а) устанавливается по соглашению сторон трудового договора (работника и работодателя);
б) инициатива установления неполного рабочего времени может принадлежать любой стороне (ч. 1 ст. 93, ч. 5 ст. 74 ТК РФ);
в) данный вид рабочего времени может устанавливаться независимо от категории работников;
г) оплата труда производится пропорционально отработанному времени.

Кроме всего, трудовое законодательство разделяет неполное рабочее временя на:
- неполный рабочий день (смена), когда уменьшается только количество часов работы в день (смену). Например, ежедневно по четыре часа пять дней в неделю вместо установленных в организации восьми часов в день (смену);
- неполная рабочая неделя, когда уменьшается количество дней работы. Например, три дня в неделю по восемь часов вместо установленных пяти дней по восемь часов;
- смешанный, то есть одновременно устанавливается неполный, рабочий день (смена) и неполная рабочая неделя. В этом случае уменьшается количество часов и дней работы. Например, три дня в неделю по три часа вместо пяти дней по восемь часов.

О том, на сколько часов может сокращаться рабочий день, количество дней работы ст. 93 ТК РФ не установлено, поэтому вопрос о количестве рабочих дней в неделю при неполной рабочей неделе или продолжительности рабочего при неполном рабочем дне решается по соглашению между работником и работодателем.

Соответственно, рабочее время может быть уменьшено на любое количество часов или рабочих дней без ограничения.

Правда, сделана оговорка, что в зависимости от конкретных производственных условий может быть установлена иная продолжительность рабочего времени.

СПРАВКА
Что еще надо учитывать при формировании режима рабочего времени?
В силу ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени должен предусматривать:
- продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя),
- работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников,
- продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены),
- время начала и окончания работы,
- время перерывов в работе,
- число смен в сутки,
- чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором.

ВЫВОД: Таким образом, руководствуясь последним абзацем данной нормы, полагаем, что Работодатель может указать в трудовом договоре «вилку» нормы рабочего времени выбрав режим гибкого рабочего времени с применением суммированного учета рабочего времени, определив соответствующий учетный период (ст. 104 ТК РФ).

РАБОТА В РЕЖИМЕ ГИБКОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Режим гибкого рабочего времени - это форма организации рабочего времени, при которой для отдельных работников или коллективов подразделений предприятия допускается (в определенных пределах) саморегулирование начала, окончания и общей продолжительности рабочего дня (п. 1.3 Рекомендаций по применению режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства (утв. Постановлением Госкомтруда СССР N 162, ВЦСПС N 12-55 от 30.05.1985) (далее - Рекомендации по применению режимов)).

Установление такого режима должно быть закреплено в локальном нормативном акте (ПВТР) (ст. 100 ТК РФ) и (или) в трудовом договоре с работником.

В соответствии с ч. 1 ст. 102 ТК РФ при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению сторон.

Основным элементом такого режима являются скользящие (гибкие) графики работ. В соответствии с п. 2.1 Рекомендаций по применению режимов такие графики включают в себя:
- фиксированное время (в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте);
- переменное (гибкое) время в начале и конце рабочего дня (в течение которого работник самостоятельно решает, когда приступить к работе или окончить ее);
- перерыв для питания и отдыха (не включается в рабочее время);
- продолжительность учетного периода (в течение которого работник должен отработать норму рабочего времени, установленную для данной категории лиц).

При использовании режима гибкого рабочего времени применяется суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ), а на работодателя возлагается обязанность по организации условий для отработки работником суммарного количества рабочих часов. При введении суммированного учета работник должен отработать в течение учетного периода (рабочего дня, недели, месяца, квартала, но не более чем одного года) установленное законом для данной категории работников суммарное количество часов.

В случае, когда работнику, работающему в гибком режиме, установлено неполное рабочее время, суммарная норма часов должна быть скорректирована с учетом фактически установленной недельной или месячной нормы, что отражается в соответствующем графике.

Как видим, обязательными условиями применения режима гибкого рабочего времени являются, обеспечение точного учета отработанного времени, отработка необходимого количества часов в течение учетного периода, выполнение установленного производственного задания и контроля за наиболее рациональным использованием рабочего времени каждым работником во все периоды гибкого рабочего дня.

Мы считаем, что права работника не будут нарушены, если между Сторонами трудового договора будет достигнуто соглашение по данному вопросу, и если со стороны Работодателя будет соблюден порядок оформления всех необходимых документов при установлении неполного рабочего времени, в том числе с введением режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели.

При этом работник должен осознавать, что работа на условиях неполного рабочего времени оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ, в связи с чем, сумма заработной платы постоянно будет меняться.

Категорий работников, которым Работодатель не может отказать в установлении такого режима требуют дополнительных пояснений.

Ирина Питунова, руководитель трудовой практики Юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov.

Volga Legal Run - идея профессиональных забегов стала популярна

"Юристы Нижнего Новгорода с нами! Владивосток, Самара, Новосибирск с нами! Лондонские юристы бегут! Хельсинки, Дортмунд, Цюрих, Санкт-Галлен нас поддержали!" - каждый день мы получаем сообщения от основного организатора благотворительного забега юристов Legal Run 2015 Андрея Корельского. Юристы в разных городах и странах с радостью подхватывают идею забега и поддерживают организаторов. Более того, к московскому оргкомитету уже обратились врачи с просьбой поделиться технологией, и, возможно, скоро появится забег Doctor’s Run. Почему идея профессиональных забегов стала так популярна?

Начну издалека. В сентябре прошлого года мы впервые в Нижнем Новгороде провели Форум корпоративных юристов Приволжья. На него собрались более 70 сотрудники юрдепартаментов компаний. Многие из них когда-то работали вместе, потом жизнь развела, и они не виделись много лет. Все как-то повода не было… И вот он появился – вполне рациональный и полезный повод встретиться и пообщаться не только на профессиональные темы, поделиться профессиональными секретами, но и вспомнить прошлое, узнать, как дела у бывших сослуживцев. Было полное ощущение, что ты находишься в очень теплой компании, на встрече старых друзей или одноклассников.

И после форума мы поняли, что нашим коллегам нужны не только такие формальные поводы для встреч и общения, но и неформальные - такие, например, как забег. Как показала практика, люди не всегда могут просто собраться вместе – им все-таки нужен дополнительный стимул, дополнительная цель. Это может быть благотворительность, нетворкинг, демонстрация своей прогрессивности и приверженности здоровому образу жизни. Кроме того, люди будут знать, что «лишних» людей там не будет. Именно поэтому мы поддержали идею проведения забега Legal Run 2015 в Нижнем Новгороде.

Конечно, для Нижнего Новгорода забег Volga Legal Run - это шок. Кому бы я ни говорила, что мы проводим благотворительный забег юристов, их глаза расширялись от удивления. Для нашего города это совершенно новое явление, тогда как корпоративные забеги становятся все более популярными. Например, почти в одно время с нами Сбербанк организует свой «Зеленый марафон». Не говоря уже про Москву, где корпоративные забеги стали нормальной практикой тимбилдинга. Специалисты отмечают, что бег помогает сотрудникам выйти за рамки формального взаимодействия: когда люди видят друг друга в неформальной обстановке, вместе преодолевают сложности, они начинают общаться на новом уровне.

А вот забеги, которые бы объединили людей одной профессии, но работающих в разных компаниях – новшество, которое только становится частью нашей реальности.

Мы разобрались, зачем это участникам. Но встает вопрос: "Зачем это организаторам и партнерам?" В Нижнем Новгороде забег уже поддержали такие юридические компании, как: «Гражданские компенсации», «Тимофеев/Черепнов/Калашников», «Маслов и партнеры», «Лекста», «Эра Гео-Гид», «Капитал-Сервис», а также Баскетбольный клуб «Нижний Новгород», Ассоциация юристов России в Нижнем Новгороде и региональная Палата адвокатов. Конечно, все перечисленные выше цели важны и для нас. И все наши сотрудники и даже их родственники прониклись идеей и выйдут на дорожки Сормовского парка 31 мая. В забеге, например, примет участие даже 63-летняя тетя одного из организаторов - Александра Маслова, бухгалтер по профессии, которая готова поддержать позитивную и добрую идею.

Помимо этого, для нас важно, чтобы Нижний Новгород был отмечен на юридической и благотворительной картах страны, а теперь уже мира (поскольку проект приобрел статус международного). А это довольно прагматичная цель. Именно подобные мероприятия - не навязанные сверху, а инициированные "из народа" - формируют имидж нашего города как современного и прогрессивного мегаполиса. А это значит, что он будет более интересен для инвесторов, для новых правовых и бизнес-проектов, для иностранных и русских юристов, которым нужна будет правовая поддержка проектов в Нижнем Новгороде или ПФО в будущем. И о ком они вспомнят в первую очередь? Правильно!

Наталия Дербенева, PR -директор юридической фирмы «Тимофеев/Черепнов/Калашников»

Отклонение от отраслевых показателей рентабельности - повод для налоговой проверки

Федеральная налоговая служба (ФНС) обновила данные по рентабельности и налоговой нагрузке компаний по различным отраслям.

В целом по сравнению с прошлым годом повысился средний по стране показатель текущей рентабельности (рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг)) с 7,7% по данным за 2013 год до 8,6% по последним данным.

Ориентировочная налоговая нагрузка в среднем немного снизилась. В целом предыдущее значение составляло 9,9%, по актуализированным данным - 9,8%. Повышение налоговой нагрузки произошло в большинстве отраслей экономики.

На самом деле, ФНС ежегодно выводит отраслевые показатели рентабельности и налоговой нагрузки. Данное требование не носит обязательного характера для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку это внутренние нормативы налогового органа. Однако, если у организации будут выявлены показатели рентабельности и налоговой нагрузки ниже, чем запрогнозировано налоговым органом, то у последнего возникнет вопрос: "В связи с чем эти показатели так «упали»: вывод денег, сокрытие доходов ил еще что-то?"

Эти сомнения обычно проверяются путем включения таких субъектов предпринимательской деятельности в план налоговых проверок на будущий год, а значит, косвенно предпринимателям и организациям желательно выдерживать эти показатели. Именно поэтому данная тема волнует бизнесменов, поскольку лишь у немногих проверки налоговых органов проходят без последствий для субъектов предпринимательской деятельности.

Михаил Черепнов, юрист, руководитель судебно-арбитражной практики юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут не нужны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон (от 20 апреля 2015 года №102-ФЗ), разрешающий предпринимателям не предоставлять в госорганы выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Этим документом отменяется требование о предоставлении госорганам и органам местного самоуправления учредительных документов и их копий, в том числе нотариально заверенных, субъектов предпринимательской деятельности при предоставлении госуслуг и осуществлении госфункций. Также предприниматели освобождаются от предоставления выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данное решение не является революционным, а всего лишь завершает многолетнюю процедуру перехода к «электронному правительству».

В России, наконец, будут использоваться лучшие образцы мировой практики взаимоотношений бизнеса и власти при осуществлении государственных функций.

С момента вступления в силу данного нормативного акта все ведомства государственной власти будут «закольцованы» в единое информационное пространство. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования. Согласно тексту документа, информация, содержащаяся как в учредительных документах, так и в выписках ЕГРЮЛ и ЕГРИП, может быть получена посредством межведомственного электронного взаимодействия госорганов.

Для предпринимателей это в значительной степени упростит работу, а также снизит затраты, которые были необходимы для нотариального удостоверения копий многих правоустанавливающих документов.

Олег Тимофеев, управляющий партнер юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov

Процедуру изъятия земельных участков строго регламентировали, но это не спасет от судебных споров

C 1 апреля 2015 года вступили в силу положения Земельного кодекса РФ, касающиеся процедуры изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Насколько указанные изменения обеспечивают интересы правообладателей земельных участков, в настоящий момент однозначно ответить затруднительно.
Плюсы:
Процедура изъятия подробно описана. С одной стороны, подробно описанная процедура изъятия земельных участков, четко регламентированные сроки процедуры должны препятствовать злоупотреблению правом со стороны госорганов.

Урегулирован вопрос изъятия арендованных и унаследованных участков. Кроме того, теперь на законодательном уровне урегулирован вопрос, касающийся изъятия земельных участков, предоставленных на правах аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения.
Однако, на наш взгляд, некоторые положения указанных изменений могут повлечь достаточно серьезную угрозу интересам физических и юридических лиц, правообладателей земельных участков.

Угрозы:
Сжались сроки заключения соглашения об изъятии
Так, в результате изменений существенно сократился срок, по истечении которого госорган вправе обратиться в суд с требованием об изъятии. Раньше это был 1 год, сейчас – только 3 месяца.
Поэтому владельцу земельного участка следует внимательно следить за обстановкой в городе (в части планов властей, касающихся строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения), с тем, чтобы иметь возможность представить в срок свои возражения, замечания, оспорить действия властей по изъятию земельного участка. Непредставление правообладателем в указанные в законе сроки каких-либо возражений может привести к существенным неблагоприятным последствиям.

Власти могут разделить участок на части по своему усмотрению
Также согласно изменениям не является препятствием для изъятия земельного участка наличие спора о правах на недвижимое имущество, а также отсутствие кадастрового учета земельного участка.

Более того, госорганы вправе без согласия правообладателя разделить земельный участок и изъять соответствующую часть для государственных нужд. Однако маловероятно, что указанное положение не приведет к достаточно серьезным проблемам в ходе процедуры изъятия земельного участка, так как вопрос о возможности дальнейшего использования оставшейся части земельного участка по назначению должным образом не урегулирован.

Следует отметить также, что новые положения Земельного кодекса, предусматривают возможность не только госорганам, но и иным субъектам (список – см. ниже) выступать с ходатайством об изъятии земельного участка в предусмотренных Земельным кодексом случаях. Все это может привести к смещению баланса интересов в сторону крупных компаний, в собственность которых перейдет земельный участок, а нужды правообладателей будут ущемлены.

Нижегородский опыт

Собственники земельных участков, расположенных в Нижегородской области, в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года уже коснулись вопросов, касающихся процедуры изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Ранее процедура изъятия земельных участков была регламентирована в общей форме, и между сторонами нередко возникали судебные споры. В основном они не могли прийти к согласию относительно размера компенсации в связи с изъятием земельного участка, зданий и сооружений, которые находились на территории указанного земельного участка. При этом такие судебные разбирательства затягивались на достаточно длительный срок, учитывая необходимость проведения соответствующих экспертиз (нередко в рамках судебного заседания проводится не одна экспертиза).
Сейчас же собственникам земельных участков следует учитывать, что подготовка и заключение соглашения об изъятии земельного участка по решениям об изъятии, принятым до 01.04.2015, осуществляются уже в новом порядке, установленном ГК РФ и ЗК РФ в редакции, вступившей в силу с 01.04.2015.


Вывод:
Процедура стала более регламентированной, однако это не исключит в дальнейшем наличие судебных споров. По нашим прогнозам, причины их останутся прежними:
1. Оспаривание оснований для изъятия.
2. Оспаривание размера возмещения за изъятие земельного участка.

СПРАВКА
Какие организации могут принять решение об изъятии:
1) естественные монополии, в случае изъятия земельных участков для размещения объектов федерального значения или объектов регионального значения;
2) организации, уполномоченные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, заключенными с органами государственной власти или органами местного самоуправления договорами или соглашениями либо имеющие разрешения (лицензии) осуществлять деятельность, для обеспечения которой осуществляется изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
3) организации, являющиеся недропользователями, в случае изъятия земельных участков для проведения работ, связанных с пользованием недрами, в том числе осуществляемых за счет средств недропользователей.

Мария Горина, юрист, специалист по недвижимости юридической фирмы Тимофеев/Черепнов/Калашников.

Группа вконтакте